2. Decembris 2025   •   NR. 48 (1418)
Viedoklis
Pretprasība vai iebildumi pret prasību
2
Mg. iur.
Aivars Latkovskis
Ekonomisko lietu tiesas tiesnesis 

Tiesu praksē ir nostiprinātas atziņas, ka atbildētājam noteiktos gadījumos nepietiek ar iebildumu (ierunu) celšanu, bet obligāti ir ceļama pretprasība. Autors nepretendē uz izsmeļošu tiesu prakses analīzi, bet sniedz viedokli par pretprasības un iebildumu savstarpējo saikni un atšķirībām, lai sekmētu turpmākas diskusijas un, iespējams, mazinātu atbildētāju iespējas pretprasības institūtu izmantot ļaunprātīgi. Vienlaikus, iespējams, “viss labais ir sen aizmirsts vecais”, jo autora viedoklis kopumā sakrīt jau ar pirmskara juridiskajā literatūrā1 pausto viedokli.

Atbildētāja taktika un tiesiskās sekas

Civilprocesa likuma 74. panta ceturtā daļa paredz tikai atbildētājam raksturīgas tiesības, tai skaitā tiesības celt iebildumus pret prasību vai celt pretprasību. Civilprocesa likums tiešā veidā nedefinē šos tiesību instrumentus, bet primāri regulē kārtību un termiņus, kā izlietot šīs tiesības. Savukārt no dispozitivitātes principa izriet, ka puses savas materiālās un procesuālās tiesības un to aizsardzības līdzekļus izmanto pēc saviem subjektīvajiem ieskatiem. Proti, ja vien likumdevējs speciālajās tiesību normās nav paredzējis kādu izņēmumu, tad tā ir atbildētāja brīva izvēle (taktika), kādus tiesiskus instrumentus un tiesības izmantot, lai panāktu sev vēlamo rezultātu tiesvedības procesā. Piemēram, Civilprocesa likumā gramatiski ir minēts tikai viens gadījums, kad atbildētājam ir tiesības celt tikai iebildumus, bet nav iespējama pretprasība. Tā ir situācija, kad strīds pirms tam skatīts Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē (Civilprocesa likuma 250.96 panta ceturtā daļa).

Arī pirmskara doktrīnā profesors Vladimirs Bukovskis norādījis uz vairākām iespējamām atbildētāja taktikām, tai skaitā iespēju celt ierunas (iebildumus) vai iet pretuzbrukumā – celt pretprasību. Ar ierunu vārda šaurā nozīmē saprot tādus atbildētāja apgalvojumus, kuri, nesaturot neko strīdīgu pēc prasības būtības, vērsti uz celtās prasības lietas izbeigšanu. “Pretprasība ir patstāvīga prasība, kuru var celt arī atsevišķi no pirmprasības, tādēļ viņai jāatbilst visiem prasības nosacījumiem [..] un pirmprasības izbeigšana vai atstāšana bez caurlūkošanas neizšķir pretprasības likteni, jo tā neatkarājas no pirmprasības, ja tikai pretprasība nav celta eventuāli gadījumam, kad pirmprasību lūkotu cauri pēc būtības. [..] Pretprasība ir atbildētāja aizstāvēšanās līdzeklis pret pirmprasību, tamdēļ viņai pilnīgi vai pa daļām jāiznīcina pirmprasība [..].”2 Savukārt jaunākajā doktrīnā3 uzsvērts, ka gadījumā, ja prasītājs pamatprasību atsaucis, bet pretprasība nav atsaukta, tiesvedība lietā izbeidzama tikai attiecībā uz pamatprasību, bet pretprasība ir jāizskata pēc būtības.

Tādējādi primāri tā ir atbildētāja brīva izvēle (ja vien nav paredzēts likumos pretēji) celt iebildumus vai pretprasību. Ja atbildētājs ceļ tikai iebildumus, tad viņš var panākt tikai prasības noraidīšanu. Vai arī prasītājs, saprotot, ka atbildētāja iebildumi ir pamatoti, atsauks savu prasību, un tiesvedība tiks izbeigta par konkrēto prasījumu. Savukārt, ja atbildētājs ceļ pretprasību, tad atbildētājs var panāk ne tikai prasības noraidīšanu, bet arī sev vēlamo apstākļu konstatēšanu un izlemšanu rezolutīvajā daļā. Piemēram, ja ceļ prasību par aizdevuma atmaksu, atbildētājs var celt iebildumus, ka aizdevuma līgums ir spēkā neesošs, vai arī celt pretprasību, prasot atzīšanas prasību par konkrētā darījuma spēkā neesamību.

ABONĒ 2026.GADAM!
Trīs iespējas Tavai izvēlei: mazais, vidējais un lielais abonements!
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Jurists
4. Decembris 2025   •   11:58
0
ATBILDĒT
Raksta autors ir tiesnesis, bet ir pieļāvis acīmredzamas kļūdas, lietojot šādus vārdu salikumus: “pirmskara juridiskā literatūra”, “pirmskara doktrīna”, “pirmskara Senāta prakse”, “pirmskara tiesu prakse”, “pirmskara Latvija”, “pirmskara Civilprocesa likums”. Iespējams, ka padomju historiogrāfija šo periodu apzīmē kā “pirmskara”. Latvijas historiogrāfijā šo periodu jau sen sauc par starpkaru periodu. Tas sākās ar 30.01.1920. pamiera līguma ar Padomju Krieviju parakstīšanu un noslēdzās ar Latvijas neatkarības faktisku zaudēšanu 06. un 07.1940. (https://enciklopedija.lv/skirklis/54765-Latvijas-Republika-starpkaru-period%C4%81). Un vēl: nav tāda pirmskara Civilprocesa likuma, bet bija Krievijā un vēlāk Latvijā kodificēts civilprocesuāls regulējums, kura sākums ir cariskajā Krievijā 1864. gadā izstrādātais civilprocesa nolikums (krievu val. - Ustav graždanskogo sudoproizvodstva). Par to jau bija rakstīts Latvijas Republikas Augstākās tiesas Biļetenā Nr.30/2025, 81. -84.lpp. Skat. arī šādu grāmatu: Latvijas tiesību vēsture (1914-2000): mācību grāmata juridiskajām augstskolām un fakultātēm . Rīga : Fonds "Latvijas Vēsture", 2000, 32.lpp., 212.lpp., 256.lpp., 277.lpp. Tiesnesis nedrīkst būt tik paviršs.
S > Jurists
4. Decembris 2025   •   20:08
0
ATBILDĒT
"Pirmskara" - tāds, kas pastāv pirms kara. Tātad pirms Otrā pasaules kara ir pirmskara. Tas ir vispārlietots apzīmējums.
komentēt
Pievienot rakstu mapē
Pievienot citātu mapei
Pievienot piezīmi rakstam
Drukāt
ienākt ar
JURISTA VĀRDS
Abonentiem! Ieiet šeit
GOOGLE
DRAUGIEM.LV
reģistrēties
autorizēties